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          他人在先申請“微信”商標(biāo)不損害公共利益

          他人在先申請“微信”商標(biāo)不損害公共利益

          2015-03-17 07:19:00

          來源:經(jīng)濟參考報

              3月11日,北京知識產(chǎn)權(quán)法院開庭審理了第8840949號“微信”商標(biāo)異議復(fù)審案,法院當(dāng)庭宣判駁回原告創(chuàng)博亞太(山東)科技有限公司的訴訟請求,維持商標(biāo)評審委員會商評字〔2014〕第67139號關(guān)于第8840949號“微信”商標(biāo)異議復(fù)審裁定,即創(chuàng)博亞太申請的第8840949號“微信”商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。

              對此案,有觀點認為:公共利益或者公共秩序具有優(yōu)位性,維護公共利益和公共秩序是選定裁判思路的首要考量因素。其次,從公平角度出發(fā),“微信”商標(biāo)商業(yè)價值無法估量,但這個商業(yè)價值并不是原告創(chuàng)造的。讓原告以微小代價攫取影響4億中國人的“微信”商標(biāo),有失公平原則。

              但是,我們在思考這個案件時,應(yīng)該注意以下幾個問題;

              “具有其他不良影響”應(yīng)指商標(biāo)文字或構(gòu)成要素本身

              《商標(biāo)法》第十條第一款第(八)項“有害于社會主義道德風(fēng)尚或者其他不良影響的”標(biāo)志禁止作為商標(biāo)使用。

              2010年4月20日,最高人民法院出臺《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》,其中第3條規(guī)定“人民法院在審查判斷有關(guān)標(biāo)志是否構(gòu)成具有其他不良影響的情形時,應(yīng)當(dāng)考慮該標(biāo)志或者其構(gòu)成要素是否可能對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負面影響。如果有關(guān)標(biāo)志的注冊僅損害特定民事權(quán)益,由于商標(biāo)法已經(jīng)另行規(guī)定了救濟方式和相應(yīng)程序,不宜認定其屬于具有其他不良影響的情形。”

              通過最高院的上述司法解釋來看,原告主張“不良影響”是針對“標(biāo)志本身”而言,是有道理的。如果“微信”本身具有“不良影響”,那么騰訊公司這么大規(guī)模的使用豈不是更具有“不良影響”。因此,商標(biāo)評審委員會和北京知識產(chǎn)權(quán)法院適用《商標(biāo)法》第十條第一款第(八)項,禁止被異議商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊,是錯誤地適用法律。

              “公共利益”是否真實

              “微信”是什么?是軟件產(chǎn)品名稱(商標(biāo))還是通訊服務(wù)名稱(商標(biāo))?

              微信應(yīng)該是一款手機應(yīng)用軟件,這款軟件具有發(fā)送語音短信、視頻、圖片和文字的功能,這些功能的實現(xiàn)需要借助互聯(lián)網(wǎng)或電信運營商的數(shù)據(jù)流量。

              如果認為透過“4億用戶,且有多地政府機關(guān)、銀行、學(xué)校推出微信公共服務(wù)”認定“微信”與騰訊公司提供的“服務(wù)”密不可分,這一認定就有待商榷。“4億用戶”是指下載并使用“微信”軟件的用戶,而用戶中利用“微信”提供公共服務(wù)不能等同于騰訊公司提供了服務(wù)。騰訊公司本質(zhì)上仍然是在為用戶提供軟件本身。另外,從騰訊公司的經(jīng)營范圍看,也沒有“通信服務(wù)”一項。

              “公共利益”是否真實?

              有觀點認為,如果核準(zhǔn)訴爭商標(biāo)注冊,將會給廣大微信用戶的工作和生活帶來不便甚至損失,即對公共利益產(chǎn)生消極、負面的影響。筆者以為,這一公共利益的認定并不能令人信服。

              首先,微信是一款軟件的名稱,如果這款軟件名稱涉及侵權(quán),騰訊公司完全可以換個名稱,廣大用戶仍然可以利用這款軟件來聊天、發(fā)送視頻、圖片,我們的工作和生活不會有任何的損失,無非是我們使用的軟件換了個圖標(biāo)而已。就好比“王老吉”商標(biāo)被廣藥收回之后,我們還可以喝“加多寶”。

              其次,如果一款軟件的名稱確實侵權(quán),哪怕他有10億用戶,他也侵權(quán)。這就像“百事可樂”使用“藍色風(fēng)暴”一樣?!八{色風(fēng)暴”商標(biāo)是中國的一家小企業(yè)早已注冊并使用的商標(biāo),而“百事可樂”對“藍色風(fēng)暴”的使用甚至使得工商行政管理機關(guān)認為“藍色風(fēng)暴”商標(biāo)的真正權(quán)利人要傍“百事可樂”的名牌。法院最終判決“百事可樂”侵犯了“藍色風(fēng)暴”商標(biāo)專用權(quán)。難道能因為“百事可樂”占據(jù)可樂市場40%以上的市場份額就判其不侵權(quán)?又如“iPad”商標(biāo)之爭,蘋果公司哪怕有幾百億的營業(yè)額,侵犯深圳唯冠的商標(biāo)權(quán),一樣要被法律所禁止。

              因此,筆者以為,所謂的“公共利益”其實并不成立。這其實是以“公共利益”為名保護特定人的民事權(quán)益。

              在先民事權(quán)利保護問題

              本案的被異議商標(biāo)“微信”申請于2010年11月12日。

              如果在此之前騰訊公司已經(jīng)使用“微信”,那么,無論是軟件產(chǎn)品還是通訊服務(wù),騰訊公司享有一定的在先權(quán)利。同時,如果這種在先的使用使得“微信”具有一定知名度,那么就可以得到商標(biāo)法的保護。

              可是,騰訊公司在本案被異議商標(biāo)申請之后才開始使用“微信”。因此,不管他的影響力有多大,法律都不應(yīng)該給予保護,否則,法律所保護的就不再是合法民事權(quán)益。

              如果騰訊公司認為“微信”標(biāo)志享有在先權(quán)利,那么,就應(yīng)當(dāng)拿起法律的武器。首先,在產(chǎn)品開發(fā)之初就應(yīng)該申請商標(biāo)注冊,沒有申請注冊是其法律部門的失職。其次,如果其認為自己合法民事權(quán)益被侵害,在本案被異議商標(biāo)初步審定并公告后3個月的異議期內(nèi),就應(yīng)當(dāng)提出異議申請,阻止被異議商標(biāo)的注冊。

              騰訊公司自己在睡覺,國家職能部門不應(yīng)把手伸得太長,讓騰訊公司一覺醒來就拿到了商標(biāo)權(quán)。

              (作者為北京金沃律師事務(wù)所律師)

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